ГлавнаяРефератыУчебникиПубликацииАбитуриентамСтатьиГостеваяОбъявленияВход на сайтПоиск по сайтуКонтактыРекомендуем
Главная arrow Рефераты

Скачать

Home »  Право

РефератыДата добавления

Порядок : имя | дата | хиты | [ ascendent ]
file icon Принципы гражданского правапопулярный!
27.05.2005

Гражданскому праву, как и любой отрасли права, необходимы наиболее общие руководящие положения, имеющие общеобязательный характер, которые были бы законодательно закреплены. На мой взгляд, значение принципов гражданского права двояко. С одной стороны, они отражают существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые особенности правового регулирования. Это позволяет лучше понимать его смысл, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы. С другой стороны, принципы права должны учитываться при обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство особенно имеет особенно важное значение, ибо оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело не только в том, что оно содержит общие правила, в которых невозможно предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных и сложных имущественных и неимущественных отношений. Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее предполагает возможность появления таких правоотношений, которые вообще не предусмотрены не в одной правовой норме, но соответствуют общим началам гражданского законодательства. Оформление таких отношений, включая оценку их правомерности разрешение возможных между участниками конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы гражданского права.

Следует подчеркнуть ту особенность правовых принципов, что они носят общеобязательный характер, будучи, как правило, прямо закрепленными в соответствующих правовых нормах. Поэтому их соблюдение и учёт при рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием закона.

Рассмотрим принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Этот принцип характеризует гражданское  право как частное право. Он обращен прежде всего к публичной власти и ее органам, прямое непосредственное вмешательство которых в частные дела, в том числе в хозяйственную деятельность, участников имущественных отношений - товаровладельцев-собственников допустимо теперь только в случаях, прямо предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных отношений данный принцип конкретизируется также в положениях о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны граждан. Реализации требований этого принципа содействуют новые правила законодательства об имущественной ответственности органов публичной власти за незаконное вмешательства в гражданские правоотношения (ст. 16 ГК), а также о возможности признания судом недействительными актов публичной власти или их неприменения при разрешении спора (ст. 12 и 13 ГК). Я так понимаю, что не допускается только произвольное вмешательство в частные дела, которые не входят в противоречие с публичным интересом. Иначе граждане и юридические лица занимались бы, например, запрещенными видами деятельности, не оформляли бы разрешений, лицензий и т.д.

Принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений характеризует правовое положение (статус) участников гражданских правоотношений. Они не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу, даже если в этом качестве выступает публично-правовое образование. Напротив, все они обладают одинаковыми юридическими возможностями и на их действия по общему правилу распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы. Данное положение тоже имеет в своей основе необходимость обеспечения равенства субъектов товарообмена (товаровладельцев). В гражданском праве имеются и необходимые изъятия из названого принципа. Так, гражданский закон в некоторых случаях устанавливает специальные правила для предпринимателей, предъявляя к ним как к профессиональным участникам оборота более жёсткие, повышенные требования. Для граждан-потребителей в их отношениях с предпринимателями, наоборот, предусматриваются дополнительные правовые гарантии соблюдения их интересов как это, например, происходит при заключении так называемых публичных договоров в соответствии с правилами (ст. 426 ГК).

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так публичной, означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо ограничений в использовании. На мой взгляд, этот принцип имеет фундаментальное значение для организации имущественного оборота, участники которого выступают как независимые товаровладельцы. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. ст. 35 Конституции РФ), принятому на законных основаниях. Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией. Таким образом, этот принцип не исключает вовсе случаев изъятия имущества у собственника, но делает их необходимым и строго ограниченным исключением из общего правила.
Действие указанного принципа исключает возможности как необоснованного присвоения чужого имущества, так и новых переделов собственности, будь то возврат имущества "прежним владельцам" ("реституция") или его принудительное изъятие и перераспределение в пользу новых владельцев. Он призван гарантировать стабильность отношений собственности, составляющих базу имущественного оборота. Что касается перераспределения бывшего публичным имущества путём его приватизации, то оно само отражает волю публичного собственника и потому не может считаться нарушением или исключением из действия рассматриваемого принципа.

Принцип свободы договора предусматривает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен. Понятно, что этот принцип введен совсем недавно в связи с переходим экономики России к рыночным отношениям. Раньше в этом не было необходимости. Теперь каждый вправе решать, заключать ему договор или нет. Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие действующему законодательству. Вместе с тем в отдельных случаях в общественных интересах в гражданском законодательстве имеются и отступления от указанного принципа. Например, не допускается отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы (п. 3 ст. 426 ГК). При необоснованном отказе или уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора потребитель вправо предъявить в суд иск о понуждении коммерческой организации заключить договор.

Принцип свободного перемещения товаров на территории РФ. Этот принцип логически объясним: единый рынок не терпит каких-либо внутренних границ и барьеров. В соответствии с указанным принципом никто не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве Российской Федерации. На всей территории Российской Федерации должны быть одни и те же правила для осуществлении предпринимательской или иной деятельности, реализуемой в рамках гражданских правоотношений. Думаю, если бы этот принцип не действовал, то местные власти ради своей выгоды установили бы столько таможенных границ, пошлин, сборов, создали бы какие-либо иные препятствия, что свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств было бы предельно затруднено. Однако, наверняка, рынок отрегулировал бы этот процесс: введенные препятствия сдерживали бы развитие региона и вынуждали власти отказаться от них.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота. На мой взгляд, этот принцип взаимосвязан со всеми перечисленными выше принципами. Не может, например, действовать принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, если не действует принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Одно вытекает из другого. Если гражданин или юридическое лицо на равных со всеми участвует в гражданском обороте, имеет свободу договора, его собственность неприкосновенна, то это и означает, что он беспрепятственно осуществляет свои гражданские права. А принцип свободного перемещения товаров на территории РФ, по-моему, является частью принципа беспрепятственного осуществления гражданских прав. Препятствия для свободного перемещения товаров являются и препятствиями к осуществлению гражданских прав.

Конечно, каждый принцип не абсолютен. Законом обязательно устанавливаются некоторые необходимые в общественных интересах ограничения, например, лицензирование отдельных видов предпринимательства, запрет монополизации рынка или недобросовестной конкуренции и т. п. В связи с этим важен принцип запрета злоупотребления правом. В соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав. Право всегда имеет определенные границы как по содержанию, так и по способам осуществления предусмотренных им возможностей. Я не думаю, что этот принцип входит в противоречие с другими, т.к. при  отсутствии ограничений право превращается в свою противоположность - произвол.

 

Хиты: 2719
file icon Признание гражданина безвестно отсутствующимпопулярный!
27.05.2005

Регулирование гражданских отношений предпола­гает участие гражданина в правоотношениях. Возможны, однако, ситуации, когда длительное время никаких сведений о гражданине в месте его посто­янного жительства нет. Предпринимаемые попытки его разыскать оказыва­ются безрезультатными. Возникает неопределенность в субъекте граждан­ских правоотношений. С одной стороны, он достаточно конкретно обозна­чен, с другой, его невозможно обнаружить. Чтобы избежать подобной неоп­ределенности, во всех отношениях нежелательной, законом предусмотрены специальные правила, которые в совокупности образуют институт безвест­ного отсутствия. С помощью норм, входящих в этот институт, заинтересованные лица могут обратиться в соответствующие государственные органы и добиться устранения неопределенности в правовых отношениях, участни­ком которых значится отсутствующее лицо, либо во всяком случае свести к минимуму отрицательные последствия такой неопределенности. Роль и значение безвестного отсутствия резко возрастают в экстремальных ситуациях. Так обстояло дело в годы войны, когда произошло разъединение миллионов семей, многие из которых так и не смогли воссоединиться. После распада Союза ССР и возникновения целого ряда конфликтов на межнациональной и этнической почве как на территории России, так и в ставших независимыми государствах, входивших ранее в состав Союза, вновь участились случаи, когда для устранения неопределенности в гражданских правоотношениях приходится обращаться к институту безвестного отсутствия.

В нашей стране действует система послеявочной давности. Любое заинтересованное лицо (наследники, казна, кредиторы) могут про­сить суд об учинении публикации о безвестно отсутствующем и принятии мер к сохранности его имущества. С момента публикации и назначения су­дом опекуна над имуществом начинается течение первого 5-летнего срока. В случае явки безвестно отсутствующего в этот период опека отменяется, и имущество принимается явившимся гражданином. Если же в течение 5-летнего срока отсутствующий не объявился, суд вторично рассматривает дело о безвестном отсутствии и, исследовав материалы дела, выносит решение о признании лица безвестно отсутствующим. При этом брак, в котором состо­ял безвестно отсутствующий, может быть расторгнут по заявлению его супру­га, а имущество передано в управление наследникам. В течение второго 5-летнего срока безвестного отсутствия наследники не имеют еще прав на имущество, но имеют права на доходы с него. В случае явки лица оно вправе требовать возврата имущества, за исключением потребленных дохо­дов. Истечение 10-летнего срока с момента первой публикации означает от­крытие наследства и утрату безвестно отсутствующим всех прав на имуще­ство. Даже в случае явки его по истечении этого срока он не вправе тре­бовать возврата ему имущества.

Объявление гражданина умершим. Если гражданин безвестно отсут­ствует не менее пяти лет, то он может быть объявлен судом умершим. Ска­занное не означает, что объявлению гражданина умершим всегда должно предшествовать признание его безвестно отсутствующим. Закон не устанав­ливает прямой зависимости объявления лица умершим от факта признания его безвестно отсутствующим. Речь идет только о том, что основания во многом совпадают. Как и при безвестном отсутствии, объявление умершим происходит при условии безвестности отсутствия гражданина в месте его жительства, а также невозможности устранить неизвестность его отсутст­вия. Длительность же отсутствия для объявления гражданина умершим со­ставляет, по общему правилу, 5 лет, а если он пропал без вести при обстоя­тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,— 6 месяцев. Так, если гражда­нин пропал в результате землетрясения, урагана, кораблекрушения и т. п., бессмысленно ждать 5 лет, чтобы предположить его смерть, вероятность то­го, что он мог погибнуть, обычно подтверждается его шестимесячным от­сутствием. Иной подход применяется при объявлении умершими военно­служащих, а также других граждан, пропавших в связи с военными действи­ями. В этом случае решение может быть вынесено судом не ранее, чем через два года после окончания военных действии.

Днем смерти объявленного умершим гражданина признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Ес­ли умершим объявлен гражданин, пропавший без вести при обстоятельст­вах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти это­го гражданина день его предполагаемой гибели.

Решение суда об объявлении гражданина умершим основывается не на достоверном факте смерти лица, а на предположении о том, что столь дли­тельное отсутствие может объясняться только смертью отсутствующего гражданина. Важно отличать объявление гражданина умершим от установ­ления факта смерти гражданина (см. п. 8 ст. 247 ГПК). Необходимость уста­новления факта смерти бывает вызвана невозможностью получения меди­цинского заключения о смерти, что имеет место при отсутствии тела умер­шего. Указанный факт отличается от объявления гражданина умершим тем, что имеются доказательства гибели гражданина и нет необходимости что-либо предполагать. Так, если в результате кораблекрушения несколько человек наблюдали гибель гражданина, то установлению подлежит факт смерти, а если после кораблекрушения кто-либо из пассажиров корабля не был обнаружен, то можно только предполагать его гибель от кораблекруше­ния.

Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим специально законом не предусмотрены, поскольку они должны совпадать с теми, что имеют место при смерти гражданина: открывается на­следство в имуществе гражданина, объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, которые носят личный характер. Однако полного тож­дества последствий, разумеется, нет. Поскольку в основе лежит только пред­положение о смерти гражданина, то правоспособность его с момента вступ­ления решения суда в законную силу не прекращается. Правоспособность прекращается лишь с фактической смертью. Если гражданин умер до объяв­ления его умершим, то она прекратилась в момент его смерти, а если жив, то не прекратилась вообще.

Хотя срок безвестного отсутствия для объявления гражданина умершим достаточно большой, не исключена вероятность того, что гражданин, объяв­ленный умершим, на самом деле жив. В случае его явки решение суда подле­жит отмене. Однако отмена решения суда об объявлении гражданина умер­шим не может восстановить некоторые его права. Поэтому закон предусмат­ривает на сей счет специальные правила. Гражданин, объявленный умер­шим, вправе после своей явки требовать возврата своего имущества при ус­ловии, что а) это имущество сохранилось в натуре, б) перешло к его нынеш­нему владельцу безвозмездно. Не подлежат истребованию деньги и ценные бумаги на предъявителя, а также средства, вырученные от продажи имуще­ства гражданина. Если имущество перешло по возмездным сделкам, то его можно истребовать только от недобросовестного приобретателя, т.е. лица, которое знало, что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. Недобросовестный приобретатель обязан возместить стоимость имущества, которое он не может возвратить в натуре (ст. 46 ГК).

 

 

Хиты: 2045
file icon Сущность и функции государствапопулярный!
27.05.2005

Сегодня, когда в обществе значительно активизировались политические процессы, когда в числе других сфер общественной жизни серьезные изменения претерпевает и сфера политики, особенно актуальным является исследование сущности и функций государства.

Государство является центральным институтом политической системы. В широком смысле государством называется страна, общество, народ, проживающий на определенной территории и представляемый органом высшей власти. Важнейшими признаками государства являются суверенитет, власть, право, закон, а также государственный аппарат, призванный их реализовывать.

 Целью данной работы является изучение сущности и функций государства на современном этапе, а также методов и правовых форм осуществления этих функций.

Само по себе государство как средство политического управления не является ни абсолютным благом, ни абсолютным злом. Его форма, характер деятельности, средства и методы, которые оно использует для выполнения своих функций, зависят от общего уровня развития человеческого сообщества, от сложившейся в данном социальном организме политической культуры, преобладающих философско-религиозных воззрений, потребностей экономического развития и многих других факторов.

Нормальное функционирование современного государства, решение многочисленных мелких и крупных проблем, каждодневно возникающих в процессе управления обществом, немыслимы без разветвленного, профессионального административного аппарата, значение которого возрастает по мере усложнения задач управления.

 

Хиты: 1742
file icon Статус Президента РФпопулярный!
27.05.2005

Президент — это конституционный орган и одновременно выс­шее должностное лицо, представляющее государство внутри и во­вне страны, символ государственности народа. Большинство республик, существующих в мире, являются президентскими республиками. К их числу относятся США, большинство стран Латинской Америки, многие страны в Азии. Существует две ос­новные формы президентуры — единоличная (президент) и колле­гиальная. Единоличная форма более распространена, однако существовали и время от времени создаются в развивающихся странах Президентские советы; коллегиальная президентура в виде президиумов высших представительных органов, государст­венных советов, постоянных комитетов существовала в странах тоталитарного социализма.

Институт президентства был учрежден в СССР в 1990 г., а в России в марте 1991 г. на основе результатов референдума. Сегодня статус, порядок избрания, компетенция и основания прекращения полномо­чий Президента РФ подробно и четко регламентируются Конститу­цией РФ (гл. 4). В 1995 г. был принят Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»[1]. Определение конституционно-правового статуса Президента РФ, несомненно, учитывает междуна­родный опыт организации, функционирования и развития президент­ских и полупрезидентских республик и в то же время вносит немало специфического в этот опыт.

Анализ правового статуса Президента в системе государственной власти России, несомненно, является одним из актуальных направлений в государственно-правовых исследованиях. Институт президентства постоянно развивается, изменяется и принимает новые черты. Многие полномочия и функции Президента получили необходимую конкретизацию в текущем федеральном законодательстве, нормативных указах Президента, решении Конституционного Суда. Изучение правового статуса президента тем более важно, что Президент не включен ни в одну из трех ветвей власти (ст. 10 Конституции РФ).

Целью курсовой работы является анализ правового статуса Президента РФ. В работе использованы законодательные и иные нормативные акты, специальная литература по проблеме исследования.




[1] 1 СЗ РФ. 1995. №21. Ст. 1924.

 

Хиты: 1527
file icon Предварительное расследование. Дипломпопулярный!
26.09.2006
Целью дипломной работы является всестороннее исследование проблемы предварительного расследования на современном этапе развития российской Федерации.
Достичь поставленной цели можно через реализацию следующих задач, содержание и последовательность которых должна, по мнению автора, составить структурную основу работы:
Во-первых, необходимо рассмотреть общую характеристику понятия предварительного расследования выявить системы общих условий предварительного расследования определить его формы.
 Во-вторых, изучить теорию и практику прокурорского надзора и судебного контроля за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия определить роль следователя в процессе предварительного следствия.
В-третьих, проанализировать порядок и особенности проведения следственных действий и дознания в процессе предварительного расследования.

В процессе выполнения дипломной работы был использован следующий круг источников: Уголовный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ; Полный сборник кодексов РФ; Ведомости Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ, Государственной думы РФ. В работе также задействованы труды представителей отечественной юридической науки, участвовавших в разработке исследуемого вопроса: Строгович М.С., Кобликова А.С., Павлова Н.Е. Рыжакова А.П. и др. Важно отметить не случайность задействования работ относящихся к разным историческим периодам и школам в отечественной юридической науке. По мнению автора, это дает возможность исследовать вопрос не только всесторонне, но и в процессе исторической перспективы.

Хиты: 1440
file icon Правоспособность и дееспособностьпопулярный!
27.05.2005

Понятия правоспособности и дееспособности граждан тесно связаны.  Если содержание правоспособности составляет права и обязанности, которые физическое лицо может иметь, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности приобретать и осуществлять собственными действиями.

Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично (через представителя) совершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. Можно сделать вывод, что дееспособность есть предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Ценность названной категории определяется тем, что дееспособность юридически обеспечивает активное участие личности в экономическом обороте, хозяйственной жизни,  реализации своих имущественных прав, в первую очередь права собственности, а также личных неимущественных прав.

Категории правоспособности и дееспособности граждан представляют большую ценность в силу того, что являются юридическим средством выражения свободы “суверенитета” личности в сфере имущественных и личных неимущественных отношений.

Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать как естественное свойство человека. И та, и другая предоставлены гражданам законом и являются юридическими категориями.

 

Хиты: 1419
file icon Юридические гарантии социального обслуживанияпопулярный!
27.05.2005

Характерной чертой современного периода является противоречие между ростом потребностей в социальном обслуживании и снижением финансовых возможностей государства для их удовлетворения. В этих условиях актуальной задачей является доведение социального обслуживания, как самостоятельного элемента государственной системы социального обеспечения, до уровня, который закреплен в международных актах, ратифицированных нашей страной.

В последние годы (начиная с 1995 г.) появилось достаточно много нормативных правовых актов, регулирующих отношения по предоставлению гражданам социального обслуживания в различных видах и организацию деятельности соответствующих служб. Основополагающие из них — федеральные законы: от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1, 2, 3]. В порядке реализации этих федеральных законов принят ряд подзаконных актов органами исполнительной власти Российской Федерации, а в субъектах РФ законов [4, 5, 6, 7]. Совокупность всех этих актов составляет правовую базу законодательства о социальном обслуживании; оно включает как законы и подзаконные акты федерального уровня, так и законы и подзаконные акты уровня субъектов РФ.

Массив правовых предписаний, обеспечивающих юридические гарантии в сфере социального обслуживания, достаточно велик и интенсивно пополняется в результате активного процесса правотворчества.

В последние годы принят также ряд программных документов, касающихся намерений Правительства РФ в сфере социального обслуживания, — комплексная программа о социальной поддержке инвалидов и т.д. Воплощение их в жизнь - сравнительно отдаленная перспектива, связанная прежде всего с преодолением затянувшейся кризисной социально-экономической ситуации в стране. Вместе с тем отмечается, что социальные законы, постановления, программы не получают достаточного освещения в прессе, хотя они обладают большой социально-экономической значимостью [10].

Социальное обслуживание неразрывно связано с общей системой материального обеспечения пожилых и нетрудоспособных граждан, которое осуществляется в денежной форме, т.е. в виде различных со­циальных выплат — пенсий и пособий. Социальное обслуживание яв­ляется существенным дополнением к таким выплатам, но не может заменить их. В этом смысле оно является вспомогательным звеном в системе социального обеспечения. Без развитой системы денежных выплат, за счет которых удовлетворяются основные потребности че­ловека — в пище, одежде, обычных платных услугах (за наем жилого помещения, пользование различными жилищно-коммунальными ус­лугами и т.д.), такое обслуживание не может достичь своей цели — обеспечить достойную жизнь человека, содействовать его адаптации в обществе. В то же время социальное обслуживание, благодаря которо­му удовлетворяются специфические потребности старых и нетрудо­способных людей в определенных услугах, которые зачастую нельзя купить на рынке обычных услуг, делает всю систему материального обеспечения в денежной форме более эффективной и рациональной.

 

Хиты: 1402
file icon Расследование взятничествапопулярный!
26.09.2006
Борьба со взяточничеством  одним из наиболее распространенных и опасных видов коррупции (т.е. подкупаемости и продажности государст-венных чиновников, общественных и политических деятелей вообще),  традиционно находится в центре внимания мирового сообщества. В част-ности, в Резолюции VIII Конгресса ООН по предотвращению преступно-сти  и обращению с правонарушителями всеми государствами членами содружества наций предложено рассмотреть адекватность своего уголов-ного законодательства реальному распространению различных видов кор-рупции и применения санкций, которые бы обеспечили их надлежащее сдерживание.
Исключительно высокая степень общественной опасности получения взятки определяется тем, что оно резко деформирует нормативно уста-новленный порядок осуществления некоторой частью нечестных должно-стных лиц своих служебных полномочий и тем самым грубо нарушает интересы государственной службы. Взятка является наиболее типичным и характерным проявлением коррупции, как опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы власти и управления, дискредити-рует и подрывает их авторитет в глазах населения, остро затрагивает за-конные права и интересы граждан.
В условиях Российской Федерации на современном этапе проблема борьбы со взяточничеством приобрели серьезную остроту, главным обра-зом, вследствие снижения в последние годы уровня уголовной ответст-венности (показатель раскрываемости подобных преступлений в РФ, как правило, не превышает 40-50%).
Проблема раскрываемости данного вида преступлений во многом за-висит от правильной постановки самого хода расследования, наиболее полного планирования по делу. Это невозможно сделать без выработки специальной методики расследования, тем более такого сложного и тяж-кого преступления, как взяточничество.
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях, когда определенные вопросы можно решить путем взятки в органы внутренних дел все чаще поступают заявления и сообщения о совершении данного преступления. Поэтому выработка методики по раскрытию взяточничест-ва является первоочередной проблемой  в совершенствовании раскрытия данного вида преступления.

Хиты: 1300
file icon Правоотношенияпопулярный!
27.05.2005

Тема гражданского правоотношения приобретает особую актуальность в период построения правового государства, которое происходит в нашей стране. Правоотношение возникает в результате действия самых различных факторов: материальных условий жизни общества; конкретных условий, в которых находится лицо или лица; воспитания, традиций, привычек, психофизиологического склада и др. Особый интерес представляет то, что реальное, жизненное отношение осуществляется в соответствии с предписаниями правовой нормы.

Поскольку правоотношение есть результат действия нормы, можно утверждать, что специфика реализации нормы в правоотношении заключается  в том, что именно здесь норма получает свое реальное бытие, воплощается в определенном акте поведения. Абстрактное, общее предписание нормы конкретизируется и приобретает жизненную силу.

Целью данной работы является изучение одного из видов правоотношений – гражданского правоотношения. Гражданские правоотношения возникают в результате гражданско-правового регулирования имущественных и некоторых личных неимущественных отношений.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: а) выявить его содержание и структуру данного содержания; б) определить его субъективный состав; в) показать, что является его объектом; г) установить основания возникновения гражданского правоотношения.

В работе помимо материала учебника использованы нормативный материал, монография, статьи периодической печати, судебная и арбитражная практика.

 

 

Хиты: 1231
file icon Римская семья и бракпопулярный!
27.05.2005
На протяжении римской истории появилось и сменилось три вида семьи: сонсортиум, патриархальная семья агнатов и когнатическая семья.
а) Concortium – Concortium , или семейная община агнатов, предшествовал римской  патриархальной семье и утвердился непосредственно после распада рода, когда для отдельных групп производителей, меньших чем прежде роды, появилось возможность жить и работать самостоятельно.
''Anticum consortium'', как называл эту общину Ауло Гелий, или ''societas fratrum'', как ее называл Гай, составляли свободные и равноправные агнатические сородичи. Как правило, их потомки вступали в брак между собой. Об организации и общественной роли римского консорциума почти нет сведений. Вероятнее всего, эта семейная организация не отличалась от семейных общин других народов. Во главе общины находился старейшина, а мужчины старшего поколения, с одинаковыми правами и заодно с ним, участвовали в решении дел общины.
б) Патриархальная семья агнатов. – Когда развитие производительных сил сделало возможным самостоятельное существование производственных групп меньших, чем консорциум, в Риме образовались так называемые патриархальные семьи агнатов (familia, familia hecuniague, domus). Так, уже во времена Законов Х11 таблиц существовали тяжбы о разделе имущества. Тяжбой о разделе, если его не удавалось согласовать, каждый представитель старшего поколения мог добиваться раздела общинного имущества и, вместе с лицами, которые в консорциуме были связаны с ним, основать свою собственную семью. Такой гражданин получал статус главы семьи (pater familias), в то время как другие члены находились под его властью.
Новые семьи, находились под властью главы семьи и были замкнутыми хозяйственными объединениями. Целью этих объединений было совместное проживание и совместный труд, обеспечивающий получение самых необходимых средств для собственного существования и продолжения семьи. Названная цель подчеркивалась и терминами, обозначающими семью агнатов. Термины familia,  familia pecuniague  охватывали и земли, и средства производства, и продукты производства, и всех людей, трудящихся в рамках семьи. Такое же значение имел и позднейший термин domus  - дом, домашнее хозяйство.
В агнатической семье pater familia был лицом, которое имело власть в семье. Простиралась эта власть 1) на собственную жену и на жен его женатых сыновей  (manus); и являлось: 2) полной и пожизненной властью над собственными детьми и детьми других членов семьи, в узком значении; 3) полной и пожизненной властью над рабами, работающими в рамках domus; 4) властью над лицами которые живут в рамках  domus на основании долгового рабства и т.д. и 5) полной властью над землями, средствами производства, продуктами труда и другим имуществом в составе домуса. Содержание власти главы семьи отражало истинную сущность такой семьи, которая заключалось в совместном проживании и в труде, качественно отличном от консорциума. Такая пожизненная и почти неограниченная власть  pater familias, управителя и собственника средств производства, целые поколения свободных лиц удерживала в положении, почти одинаковом с положением рабов.
в) Когнатическая семья. – Установление латифундии привело к делению патрицианской семьи на familia rustica – семью производителей – и familia urbana – семью потребителей. В этом факте коренятся начала создания когнатов.
Когнатическая семья возникла постепенно и расширялась вместе с хозяйственным и персональным улучшением положения лиц, с преобладанием брака без манус и с новым правопорядком наследования. Когнатическая семья, независимо от факта совместного проживания и труда, была союзом кровных родственников, происходящих от общего предка.
В трудах римских юристов когнатическая семья делилась на два вида: семью в узком  и семью в широком смысле.
Когнатическая семья в узком смысле была союзом кровных родственников, живущих в одном домашнем хозяйстве. В эту семью, как правило, входили pater familias с женой, с детьми и присоединенными лицами. В этой семье власть главы семьи над лицами законно подчиненными больше не была  ограниченной, ни пожизненной. Она сводилась к праву благоразумного наказания, и к праву требовать о них почитания . а когда необходимо – и издержек. Он же – глава семьи. С другой стороны, должен был воспитывать и содержать детей и других членов семьи.
Когнатическая семья в широком смысле не была особым видом союза. Это была общность родственников, которые происходили от общего предка и между которыми только благодаря этому факту, условно могли устанавливаться какие-то права и обязанности, главным образом, связанные с проблемами издержек и наследования.
г) Cognatio seruilis. – До появления когнатического родства семейные отношения рабов не имели никакого значения. Но с этого времени римляне, в какой то мере признали и родственные связи рабов, проявляющиеся в существующих семейных союзах рабов - к–нтуберниумах (запрет, брачные препятствия).[1]
 


2. Понятие брака
 
Брак является древнейшим установлением, прошедшим различные фазы развития, но всегда служившим для регулирования половых отношений между мужчинами и женщинами и создания потомства. Эту же функцию брак имел и в римском праве.
Род, консорциум и патриархальная семья агнатов под властью pater familias представляли собой широкие общности, содержащие большое число мужчин и женщин, способные вступать в брачные отношения. Так как все эти общности являлись экзогамными, в брачный союз можно было вступить лишь с представителем другой такой общности. Кроме того, при каждом вступлении в брак выдвигались и другие условия, среди которых одним из основных было требование основывать брак на моногамных началах, ибо с древнейших времен римляне признавали только союз одного мужчины и одной женщины. Такие союзы, постоянные и заключенные законным образом, именовались браком, или justae nuptiae (matrimonium justum). Таким образом, с древнейших времен римский брак определялся как биологический, экзогамный, моногамный, длительный или пожизненный союз между мужчиной и женщиной и был основан на правовых установлениях.
Это было отражено и в определениях брака, содержащих в римских юридических источниках :брак – это союз мужа и жены, объединение всей жизни, связь право божественного и человеческого. В том же смысле брак был определен и так: брак – это союз мужа и жены, основанный  на  совместной жизни.[2]

[1] Пухан Иво и др. Римское право.  М.: Изд. Зеркало. 1999. – С. 104.
[2] Памятники римского права. М., Зерцало. 1997. – С. 87.

Хиты: 1196
file icon Судебный приказпопулярный!
27.05.2005

Формирование правого государства и гражданского общества, утверждение подлинной свободы личности подтолкнули современного законодателя к тому, чтобы возродить в Российском гражданском судопроизводстве институт судебного приказа. Федеральным Законом Российской Федерации от 27 октября 1995 г. ''О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР'' введена новая глава 11-1 ''Судебный приказ''.

В соответствии с новыми нормами УПС судебный приказ определяется  как ''постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника'' (ст. 125 -–1 ГПК). Судебный приказ рассматривается как одно из средств защиты гражданского права, когда требование выражено в денежной сумме. Он отличается по своей сущности от судебного решения, постановляемого судом в состязательном процессе, от заочного решения, вынесенного судом в рамках заочного производства.

Целью данной работы является изучение института судебного приказа. Для этого необходимо определить сущность судебного приказа, основания для выдачи судебного приказа и стадии приказного производства.

В работе помимо материалов учебника и учебных пособий использованы нормативные правовые акты, специальная литература по рассматриваемой теме, статьи периодической печати.

 

Хиты: 1184
file icon Государственная и муниципальная собственностьпопулярный!
27.05.2005

В Российской Федерации признаются частная, государ­ственная, муниципальная и иные формы собственности (Конституция РФ, ст. 8).

Государственная собственность является достоянием всех людей страны. Государственная и муниципальная собственность призваны обеспе­чивать интересы больших групп людей: народа РФ в целом; населения, проживающего на территории субъекта РФ; лиц, проживающих на территории городского или сельского поселения либо иного муниципального образования.

Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имуще­ство, принадлежащее на праве собственности субъектам Рос­сийской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным окру­гам (собственность субъекта Российской Федерации).

Субъектами права собственности выступают соответственно РФ в целом (федеральная государственная собственность), субъект РФ (государ­ственная собственность субъекта РФ), муниципальное образование (муници­пальная собственность) (ст. 212. ГК РФ).

В ситуации, когда указанные субъекты вступают в отношения собст­венности, характеризующиеся равенством их участников, к ним применяются нормы гражданского законодательства, определяющие участие в этих отноше­ниях юридических лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК).

На практике при разграничении объектов частной, государственной или муниципальной собственности необходимо руководствоваться следующими критериями:

а) имущество, принадлежащее на праве собственности любому юридичес­кому лицу, за исключением УП или государственного или муниципального уч­реждения, является объектом частной собственности. Имущество, принадлежа­щее хозяйствен ному обществу (товариществу) даже со 100-процентным госу­дарственным или муниципальным участием, является объектом частной собст­венности. Государству или муниципальному образованию в этом случае при­надлежат на праве собственности лишь акции (вклады) такого предприятия;

б) предприятия, в учредительных документах которых не была преду­смотрена ни одна из организационно-правовых форм, установленных Законом о предприятиях, единственными учредителями которых выступали органы государственного управления, территориальные межотраслевые объединения, государственные, муниципальные предприятия и их объединения, являются государственными или муниципальными предприятиями и, значит, объектами государственной или муниципальной собственности[1];

 в) имущество, собственником которого являлось государство, но которое на 25 августа 1991 года фактически находилось во владении, пользовании или распоряжении КПСС и КП РСФСР, является объектом государственной соб­ственности[2];

г) имущество, собственником которого на 25 августа 1991 года являлись КПСС или КП РСФСР, либо собственник которого не определен, является объектом частной собственности [3];

д) имущество, переданное по Указу Президента РФ от 30 января 1992 г. № 84 "О Российской академии сельскохозяйственных наук", является объ­ектом государственной собственности с дополнительными полномочиями у ака­демии по распоряжению этим имуществом.[4]



[1]  ГКИ РФ от 12 мая 1992 г. № ДВ-2/2543

[2] Указ Президента РСФСР от 25 августа 1991 г. "Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР" с учетом постановления Консти­туционного Суда РФ от 30 ноября 1992 г.//  Ведомости РФ. 1993, № 11, ст. 400

[3] там же.

[4] Информационное письмо ВАС РФ от 30 июня 1993 г. № С-13/ОП-210//  Вестник ВАС РФ, 1993, № 9, с. 96-97.

 

Хиты: 1149
file icon Право собственности. дипломпопулярный!
27.05.2005

Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потря­сения, от которых порой содрогается весь мир, одной из главных своих причин имеют, в конечном счете, попытки изменить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в других терпели крах. Бывало, что общество действительно переходило на новую, более высокую ступень своего развития. Но случалось, что в результате ломки отношений собственности общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало в трясину, из которой не знало, как выбраться.

Собственность как экономическая категория сопутствует челове­ческому обществу на протяжении всей его истории, за исключением, пожалуй, тех начальных его этапов, когда человек еще не выделился из природы и удовлетворял свои потребности с помощью таких более про­стых способов присвоения, как владение и пользование. Разумеется, на протяжении многовековой истории человечества собственность претер­певала существенные изменения, обусловленные, главным образом, развитием производительных сил, иногда довольно бурным, как, например, это имело место в период промышленной революции или имеет место сейчас в эпоху научно-технической революции.

В нашей стране на протяжении двадцатого века дважды происходила ломка отношений собственности. Первая началась в октябре 1917 г. и завершилась невиданной катастрофой, последствия которой будет расхлебывать еще не одно поколение. Вторая происходит в наши дни. Ее основная цель — вернуть отношениям собственности их подлинное содержание, сколотить достаточно широкий слой частных собственников, который стал бы социальной опорой нынешнего режима.

Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.

 

Хиты: 1132
file icon Подготовка договоровпопулярный!
27.05.2005

Оглавление:

1.    Введение

2.    Предмет заключения договора.

3.    Понятие и условия договора

4.    Порядок заключения

5.    Договор купли-продажи: вещный эффект

6.    Договор мены

7.    Заключение

8.    Приложения

9.    Библтография

 

 

Введение

Если говорить о правовом регулировании договора в Гражданском кодексе Российской Федерации, то, на мой взгляд, правильным было бы утверждение о том, что практически все разделы и главы части первой ГК имеют прямое отношение к регулированию договора.

В разделе I ГК содержатся главы о возникновении гражданских прав и обязанностей, одним из основных источников которых является договор. Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость, имущественные права и другие объекты гражданских прав.

Детальное же регулирование договорных отношений должно осуществляться применительно к отдельным видам договорных обязательств (купля-продажа, аренда, подряд, перевозка, страхование и т. п.), которые являются предметом части второй ГК.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Всякий договор имеет практический смысл лишь в том случае, если стороны, вступающие в договорные отношения, определяют свои права и обязанности. Именно совокупность прав и обязанностей сторон составляет содержание договора.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Следовательно, стороны вольны в выборе конкретного вида договора, которым они желали бы опосредовать свои отношения. Причем предметом их выбора может быть и договор, который не нашел отражения в законодательстве, главное, чтобы он этому законодательству не противоречил. Стороны вправе также заключить так называемый смешанный договор, то есть договор, в котором содержатся элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК). В российских условиях помимо крайне низкого уровня работы по заключению договоров необходимость широкого диспозитивного регулирования договорных отношений диктуется также сложным федеративным устройством нашего государства. При этих условиях в целях создания единого общероссийского рынка требуется и единое централизованное регулирование отношений в сфере имущественного оборота (пусть даже и диспозитивное). Для достижения этой цели гражданское законодательство является наиболее эффективным инструментом, поскольку в силу Конституции Российской Федерации оно относится к исключительной компетенции федеральных органов власти.

 

Существенным условием всякого возмездного договора является цена, поэтому чрезвычайно важное значение будут иметь положения, регулирующие условие договора о цене (см. ст. 424 ГК).

Общим правилом для возмездных договоров является оплата товаров, работ, услуг по ценам (тарифам, расценкам, ставкам), установленным договором или иным соглашением сторон. Стороны сами устанавливают цену или включают в договор условия, позволяющие определить цену товаров, работ, услуг в момент их оплаты.

Кодекс (п. 2 ст. 424) исключает возможность одностороннего либо произвольного изменения цены, установленной в договоре, и ориентирует стороны на четкое определение в договоре случаев и порядка изменения согласованной цены в зависимости от изменения себестоимости товаров, работ или услуг, определив порядок такого изменения (по согласованию сторон, при условии уведомления другой стороны и т. п.). Случаи, когда допускается изменение цены после заключения договора, а также условия такого изменения могут быть определены законом или в установленном им порядке.

В реальной предпринимательской деятельности часто возникают ситуации, когда необходимо правильно определить срок и сферу действия заключенного договора. Решению этой проблемы во многом помогут новые положения, содержащиеся в ГК (ст. 425), где сформулированы определенные правила в отношении даты заключения договора и обычно указываемой в договоре даты окончания срока его действия.

Применительно к дате заключения договора предусмотрено общее правило о вступлении договора в силу с момента его заключения. Этот момент может определяться по-разному в зависимости от избранного сторонами способа оформления договорных отношений.

Если договор заключается путем подписания единого документа одновременно двумя сторонами, то дата подписания договора совпадает с моментом его заключения.

В случае же, когда одна из сторон направляет другой стороне проект договора, договор будет считаться заключенным с момента получения стороной, разработавшей договор, подписанного другой стороной экземпляра договора. В таком же порядке должен определяться момент заключения договора, оформляемого путем обмена письмами, телеграммами и т. п., когда датой заключения договора будет служить дата получения стороной, предложившей заключить договор, ответа другой стороны о безоговорочном принятии этого предложения.

Общее правило - договор становится обязательным для сторон лишь с момента его заключения.

Что касается указанной сторонами даты окончания срока действия договора, то самостоятельного правового значения это условие договора не имеет. Окончание срока действия договора рассматривается как основание прекращения договорных обязательств лишь при условии, что об этом прямо указано в законе или договоре.

В остальных случаях договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения обязательств. Данное положение корреспондирует норме, согласно которой обязательство прекращается надлежащим исполнением, а также положению о том, что в случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 1 ст. 396 ГК).

Положение о том, что срок окончания договора не имеет самостоятельного правового значения, подтверждается также нормой о том, что данное обстоятельство (истечение срока действия договора) не освобождает от ответственности за нарушение договорных обязательств (п. 4 ст. 425 ГК).

 

Все основные положения, посвященные вопросу заключения договоров, сосредоточены в главе 28 Гражданского кодекса.

Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий:

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора;

- достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432).

Названные условия, при которых договор считается заключенным, являлись обязательными и по ранее действовавшему законодательству (ст. 58 Основ 1991 года, ст. 160 ГК 1964 года).

К числу существенных относятся следующие условия договора: о предмете договора (например, количество и наименование товаров, подлежащих передаче покупателю по договору купли-продажи); условия, в отношении которых имеются специальные указания в законах или иных правовых актах о том, что они являются существенными либо необходимыми для договоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Необходимо отметить, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством утрачен один из источников определения существенных условий договора - характер самого договора. Наряду с существенными условиями договора, которые были признаны таковыми по закону, традиционно выделялись в качестве самостоятельных существенные условия договора, которые хотя и не признаны таковыми по закону, но необходимы для договоров данного вида.

В результате неудачной редакторской правки, произведенной в п. 1 ст. 432, к существенным относятся только те условия, которые названы в законе или ином правовом акте либо как существенные, либо как необходимые для договоров данного вида.

К существенным условиям относятся далеко не все условия договора, по которым при его заключении возникают разногласия сторон. Для этого требуется, чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора. На практике нередко случается так, что стороны при заключении договора не урегулировали разногласия, например, о размере договорной неустойки за неисполнение обязательств, однако затем выполняли условия договора. И только при возникновении спора в связи с применением ответственности одна из сторон может заявить о том, что договор следует считать незаключенным, так как в свое время не было достигнуто соглашение по условию договора о размере неустойки. В этом случае договор следует признать заключенным (но без условия о размере неустойки), имея в виду, что ни одной из сторон при заключении договора не было сделано заявление о необходимости достижения соглашения по спорному условию договора.

Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон направляет другой свое предложение о заключении договора (оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор.

Обращают на себя внимание нормы, посвященные моменту заключения договора, содержащиеся в ГК.

Момент заключения договора имеет важное значение, поскольку именно с ним законодатель связывает вступление договора в силу, то есть обязательность для сторон условий заключенного договора (п. 1 ст. 425).

Процесс заключения договора состоит из трех этапов: направление одной стороной оферты; рассмотрение другой стороной оферты и ее акцепт; получение акцепта стороной, направившей оферту.

Для определения момента заключения договора имеет значение дата получения стороной, направившей оферту, ее акцепта.

Имеются два исключения из общего правила, согласно которому договор считается заключенным в момент получения стороной, направившей оферту, ее акцепта:

1. Случаи, когда стороны оформляют свои отношения реальным договором, то есть когда для заключения договора требуется не только направление оферты и получение акцепта, но и передача имущества. В подобных ситуациях моментом заключения договора признается дата передачи имущества. При этом следует учитывать, что передачей имущества является не только его вручение соответствующему лицу, но также и сдача транспортной организации либо организации связи для доставки адресату. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа (ст. 224). Все эти обстоятельства должны приниматься во внимание при определении момента заключения договора.

2. Случаи, когда заключается договор, требующий государственной регистрации, к примеру, если предметом договора является земля или иное недвижимое имущество (ст. 164). Такой договор считается заключенным с момента его государственной регистрации, если иное не установлено законом. Однако если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации договора, суд вправе по требованию другой вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется по решению суда (п. 3 ст. 165). В подобных ситуациях и момент заключения договора также должен определяться в соответствии с решением суда.

 

Значительный интерес вызывают правила в отношении формы договора (ст. 434).

Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые приняты в отношении сделок. Исключение составляют случаи, когда непосредственно в законе установлена определенная форма для конкретного вида договоров.

Поэтому, например, договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной стороны, и гражданами - с другой, должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161), а в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договоры должны быть нотариально удостоверены (п. 2 ст. 163).

Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Причем в этом случае стороны не связаны тем обстоятельством, что законом не требуется соответствующая форма для заключения договора. Если сторонами достигнуто соглашение об определенной форме договора, этот договор будет считаться заключенным лишь после совершения на тексте договора удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст. 163).

Правила о заключении договора в простой письменной форме несколько отличаются от тех, которые предусмотрены в отношении сделок, совершаемых в письменной форме. Такие сделки должны быть совершены путем составления документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160).

В отношении договора в письменной форме помимо составления одного документа, подписываемого сторонами, для его заключения может быть использован и такой способ, как обмен документами с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Независимо от того, какой вид связи используется, главное, чтобы при этом можно было достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В связи с этим важно отметить также, что стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, а также электронно-цифровую подпись (п. 2 ст. 160).

Всякий договор заключается посредством направления оферты одной из сторон и ее акцепта другой стороной.

Под офертой понимается предложение заключить договор (ст. 435 ГК). Такое предложение должно отвечать следующим обязательным требованиям: во-первых, оно должно быть адресовано конкретному лицу (лицам); во-вторых, быть достаточно определенным: в-третьих, должно выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение; в-четвертых, оно должно содержать указание на существенные условия, на которых предлагается заключить договор.

По форме оферта может быть самой различной: письмо, телеграмма, факс и т. д. Офертой может служить и разработанный стороной, предлагающей заключить договор, проект такого договора.

Направление оферты связывает лицо, ее пославшее. Связанность фактом направления оферты означает, что лицо, сделавшее предложение заключить договор, в случае безоговорочного акцепта этого предложения его адресатом автоматически становится стороной в договорном обязательстве. Такое особое состояние связанности своим собственным предложением наступает для лица, направившего оферту, с момента ее получения адресатом. С этого момента указанное лицо должно соизмерять свои действия с возможными юридическими последствиями, которые могут быть вызваны акцептом оферты.

Например, лицо, направившее определенному адресату предложение о заключении договора купли-продажи имеющегося у него товара, не лишено возможности направить такое же предложение и другим потенциальным покупателям. Но в результате в случае акцепта оферты сразу несколькими покупателями может возникнуть ситуация, когда один и тот же товар явится предметом различных договоров купли-продажи. Причем покупатели по всем таким договорам приобретут право требовать от продавца передачи товара, а в случае неисполнения этой обязанности - и возмещения причиненных убытков (ст. 398).

Оферта может считаться не полученной лишь в том случае, если ее опередит или будет получено одновременно с ней извещение о ее отзыве.

Оферте (направленной и полученной адресатом) присуще еще одно важное свойство - безотзывность.

Принцип безотзывности оферты, то есть невозможности для лица отзывать свое предложение о заключении договора в период с момента получения адресатом и до истечения установленного срока для ее акцепта, сформулирован в виде презумпции (ст. 436). Право лица, направившего оферту, отозвать ее (отказаться от предложения) может быть предусмотрено самой офертой. Возможность отказа от сделанного предложения может также вытекать из существа самого предложения или из обстановки, в которой оно было сделано.

Вместе с тем далеко не всякое предложение вступить в договорные отношения может быть признано офертой. В некоторых случаях такого рода предложения могут считаться лишь приглашением делать оферту.

Так, рекламу и иные подобные предложения товаров, работ и услуг необходимо отличать от предложения заключить договор (оферты). Отличие состоит в том, что реклама адресована неопределенному кругу лиц и, как правило, не бывает достаточно определенной для заключения договора. Цель рекламы - показать свойства товаров, выгодно отличающие их от аналогичных. Однако она не преследует цели сообщения потенциальному контрагенту существенных условий будущего договора.

Поэтому в п. 1 ст. 437 ГК реклама и подобные предложения товаров, работ и услуг квалифицируются лишь как приглашение лицам, ознакомившимся с информацией, содержащейся в рекламе, самим обращаться к рекламодателю с просьбой о продаже товара, выполнении работ, оказании услуг и с предложением о заключении соответствующего договора (приглашение делать оферты).

Публичной офертой признается лишь такое предложение неопределенному кругу лиц, которое включает в себя существенные условия будущего договора, а главное - в котором явно выражена воля лица, делающего предложение, заключить договор с каждым, кто к нему обратится.

В практической деятельности многих коммерческих организаций, предложения которых могут расцениваться как публичная оферта, лицам, обращающимся к ним, нередко предлагается также совершить определенные конклюдентные действия. Например, издательство, предлагая свои книги широкому кругу читателей, сообщает также свои платежные реквизиты и выдвигает в качестве условия получения соответствующих книг предоставление копии платежного поручения, свидетельствующего о перечислении платы за книги в пределах установленных издательством цен.

Юридические последствия признания предложения публичной офертой заключаются в том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от лица, сделавшего такое предложение, исполнения договорных обязательств.

В оферте выражена воля лишь одной стороны, а, как известно, договор заключается по волеизъявлению обеих сторон. Поэтому решающее значение в оформлении договорных отношений имеет ответ лица, получившего оферту, о согласии заключить договор.

Акцепт, то есть ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК).

Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа (включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств связи). В случае, если предложение заключить договор было выражено в форме публичной оферты, к примеру путем помещения товара на прилавке или в витрине магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть фактические действия покупателя по оплате товара. В определенных ситуациях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по договору (заполнение карты гостя и получение квитанции в гостинице, приобретение билета в трамвае и т. п.).

 
Хиты: 1129
file icon Правонарушениепопулярный!
27.05.2005

Правонарушение представляет собой действия, противоречащие нормам права. Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное лицо нарушает какую-либо действующую норму права, действует вопреки ее предписаниям и тем самым противопоставляет свою собственную волю воле государства, вступает с ним в конфликт.

Особенность конфликта граждан, либо иных лиц с государством, который проявляется в форме правонарушений, состоит в том, что субъекты действуют противоправно, вопреки нормам права, запрещающим соответствующее поведение или обязывающим к активным действиям. Поскольку каждая норма права закрепля­ет не только обязанности, но и права, то всякое нарушение нор­мы права представляет собой посягательства на права других лиц и, следовательно, является социально-вредным, опасным.

Государство, государственные органы не могут благодушно взирать на все случаи нарушения установленной ими законно­сти, попытки отдельных лиц подменить общеобязательные нор­мы права своим «правом» и удовлетворять свои потребности за счет нарушения прав и законных интересов других лиц. В этих ситуациях государство вынуждено принимать адекватные меры с тем, чтобы пресечь совершаемые правонарушения, восстано­вить нарушенные права и заставить правонарушителя действо­вать в рамках законности. Действенным способом воздействия государства на правонарушителя, призванным обеспечить его правомерное поведение, отказаться от попыток совершать про­тивоправные деяния, выступает юридическая ответственность.

Целью данной работы является изучение правонарушений и видов юридической ответственности.

 

Хиты: 1115
file icon Статус граждан РФ и иностранцевпопулярный!
27.05.2005

Одним из субъектов административного права являются физические лица, под которыми понимаются граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. Эти категории лиц характеризуются существенными элементами особенностей их правового положения. Так гражданин Российской Федерации характеризуется его правовой связью с Российским государством, иностранный гражданин - с соответствующим зарубежным государством, лицо без гражданства не имеет таковой связи ни с одним из государств.

Правовой статус граждан России устанавливается Конституцией РФ, Законом РСФСР от 28 ноября 1991 года “О гражданстве РСФСР”, а так же международными правовыми актами, в частности, Всеобщей декларацией прав человека.

Административно-правовой статус граждан Российской Федерации составляет важнейшую часть их общего правового статуса и закрепляется во многих законах и подзаконных актах. Содержание административно-правового статуса человека и гражданина составляют:

~     комплекс их прав и обязанностей, закреплённых нормами административного права;

~     гарантии реализации этих прав и обязанностей, включая их охрану законом и механизм защиты органами государства и местного самоуправления;

Однако, не все права и обязанности человека и гражданина производны от его конституционного правового статуса. Немало таких, которые находятся за пределами такого статуса и устанавливаются нормативными актами, соответствующими конституционной концепции положения человека и гражданина в Российской Федерации. Например, права и обязанности, связанные с управлением транспортными средствами, приобретением оружия и др.

В формировании и реализации составляющих административно-правовой статус граждан России, помимо Конституции Российской Федерации, большое значение имеют органы государственного управления и местного самоуправления. В пределах предоставленной компетенции они:

¨     издают правовые акты, влияющие на содержание статуса граждан, влекущие приобретение ими прав и обязанностей в той или иной сфере (например, реализация права на образование предполагает издание акта о зачислении в учебное заведение);

¨     организуют исполнение законов, имеющих непосредственное отношение к административно-правовому положению граждан;

¨     помогают гражданам в реализации их конкретных субъективных прав (например, в вопросах социальной защиты);

¨     осуществляют охрану прав и свобод граждан.

Таким образом, административное право конкретизирует права и обязанности граждан, устанавливаемые конституционным правом и делает это при помощи органов государственного управления и местного самоуправления.

 

Хиты: 1110
file icon Предмет доказыванияпопулярный!
26.09.2006
Последовательная реализация принципов состязательности, презумпции невиновности, усиление гарантий права на защиту, введение суда присяжных послужили мощным стимулом активизации юридической мысли, породили множество предложений о том, как следует реформировать российское правосудие. Суждения ученых оказываются во многих случаях прямо противоположными - от отрицания суда присяжных и требований сохранить прокурорский надзор за судом, до введения "параллельного расследования" с проведением адвокатом следственных действий и составлением "оправдательного заключения".

Составляя фундаментальный раздел науки уголовного процесса, теория доказательств всегда находилась в центре научной полемики. Сегодня предпринимаются попытки создать совершенно новую теорию доказательств, построенную на принципах англо-саксонского доказательственного права. Однако наука, как правило, не создается на пустом месте. Она развивается, отталкиваясь от уже достигнутого уровня знания, переосмысливая и порой отвергая то, что ранее казалось очевидным, а иногда лишь корректируя традиционные представления, приспосабливая их к новым условиям. Поэтому сравнительный анализ УПК РСФСР и УПК РФ позволяет определить направление трансформации положений теории доказательств и доказательственного права.

С этой целью рассматриваются такие актуальные проблемы, как уровни предмета и значение пределов доказывания, сущность доказательства, собирание, закрепление и оценка доказательств.
Хиты: 1102
file icon Финансовые преступленияпопулярный!
26.09.2006
   Сфера финансов - мощно развивающийся сегмент рыночной экономики, существенно усиливший за последнее время своё влияние на происходящее в стране.
   Особенность экономической ситуации в России такова, что значительная часть финансово-правовых институтов практически не может функционировать без уголовно- правового обеспечения. При этом речь идёт не только о защите бюджетных интересов нации, но и об обеспечении интересов вкладчиков и акционеров, а также об охране законных интересов финансовых учреждений от лиц, мошеннически завладевающих кредитами ( в том числе , от лжепредпринимателей) или не желающих их возвращать , хотя бы и ценой ложного банкротства, от собственных бесчестных руководителей и учредителей, от необоснованного вторжения в их деятельность правоохранительных органов, от объединившихся в организованные группы вымогателей , наконец, от коррумпированных чиновников.
   Одной из наиболее сложных проблем практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за финансовые преступления, является определение минимального размера ущерба, наносимого деянием, достаточного для возбуждения уголовного дела ( например, минимального размера незаконной валютной сделки). К сожалению, данная проблема сегодня в основе не решена полностью. Соответствующий размер определяется правоприменителем, чаще всего произвольно, в соответствии с традициями судебно-следственной практики региона, а иногда просто на основе здравого смысла.
   Размер ущерба , причиняемый тем или иным финансовым прес-туплением (в случае, если он имеет квалифицирующее значение),
определяется на момент совершения преступления на основе официально установленного на тот же момент минимального размера оплаты труда или курса валют.

Хиты: 1057
file icon Роль следователя в процессе предварительного расследованияпопулярный!
26.09.2006
В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя России. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.
Это потребует высокопрофессионального состава юристов и достаточной правовой грамотности государственных служащих и других лиц, занятых юридической деятельностью. Общественная полезность и престижность этой деятельности значительно возрастает в период революционных преобразований, социальной реконструкции общества, его новых экономических и политических направлений развития. Все вышесказанное в полной мере относится к фигуре следователя, образ которого целенаправленно популяризируется в последнее время средствами массовой информации. Крайняя общественная необходимость и полезность работы следователя сопряжена с большой ответственностью за принимаемые им решения, используемые принципы и методы расследования. Именно поэтому обстоятельства при которых следователь реализует круг своих должностных обязанностей всегда были и останутся отдельной темой для исследования.
 
Целью данной курсовой работы является всестороннее исследование следователя как субъекта уголовного процесса. Достичь поставленной цели можно через реализацию следующих задач, содержание и последовательность которых должна, по мнению автора, составить структурную основу работы:
 
Во-первых, необходимо рассмотреть общую характеристику понятия и субъектов уголовно-правовых отношений, выделить круг должностных полномочий следователя;
 
Во-вторых, проанализировать роль следователей в процессе предварительного расследования;
 
В-третьих, исследовать проблему построения следственных версий обстоятельства их классификации, проверки и реализации на практике.
В процессе выполнения курсовой работы автор использовал следующий круг источников: Уголовный кодекс РФ, с изменениями и дополнениями; Уголовно-процессуальный кодекс РФ (с дополнением на 20.11.99г.); Полный сборник кодексов РФ; Ведомости Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ, Государственной думы РФ. В работе также задействованы труды представителей отечественной юридической науки, участвовавших в разработке исследуемого вопроса: Андреева В.В., Васильева А.М., Галкина Б.А., Строгович М.С., Кобликова А.С., Рыжакова А.П. и др. Важно отметить не случайность задействования работ относящихся к разным историческим периодам и школам в отечественной юридической науке. По мнению автора, это дает возможность исследовать вопрос не только всесторонне, но и в процессе исторической преспективы.
Хиты: 1055
file icon Государственная регистрация недвижимостипопулярный!
27.05.2005

С переходом к рыночным отношениям в Российской Федерации бурно развивается и совершенствуется законодательство о собственности.

31 января 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации пряв на недвижимое имущество и сделок с ним»[1]. Основной идеей данного Закона является гласность и публичность оборота недвижимого имущества для обеспечения «прозрачности» рынка недвижимости.

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», представил гражданам и юридическим лицам возможность выбора - заключать сделки с недвижимостью как в квалифицированной нотариальной форме, так и в предусмотренной  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  простой письменной форме. Обязательная нотариальная форма сохранена только для некоторых договоров.

Подготовка проектов договоров требует достаточной юридической квалификации, знания основных положений обязательственного права, особенностей правового режима недвижимого имущества, ряда положений жилищного, семейного и корпоративного законодательства. В настоящее время, когда на всей территории России завершается создание системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо также знать и особенности правового регулирования деятельности учреждений юстиции по государственной регистрации прав, а также самой процедуры государственной регистрации.

В связи с этим написание дипломной работы посвященной теме государственной регистрации является своевременным и актуальным.

Данная дипломная работа посвящена государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.

Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним - новый институт российского гражданского права. Новая процедура государственной регистрации во многом отличается от привычной регистрации в виде учета правоустанавливающих документов на недвижимость. Предусмотренная законом процедура регистрации при отчуждении недвижимости значительно расширяет возможности выбора сторонами способов оплаты и передачи имущества.

В настоящее время учреждениями юстиции ведется Единый государственный

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним[2]. В нем осуществляются как регистрация прав на недвижимое имущество, так и регистрация ограничений (обременении) прав. Это разные регистрационные действия, и они порождают различные правовые последствия. Кроме того, учреждения юстиции выдают содержащуюся в Едином реестре информацию о зарегистрированных правах и сделках.

Цель данной дипломной работы проследить разницу между регистрацией прав на недвижимость и регистрацией сделок с недвижимостью; познакомиться с процедурой государственной регистрации, которая в настоящее время предписана Законом о государственной регистрации прав.

В связи этим дипломная работа имеет следующую структуру:

Глава первая посвящена понятию недвижимости, понятию государственной регистрации прав на недвижимость.

Глава вторая посвящена процедуре государственной регистрации: порядку проведения, срокам выполнения определенных действий, перечню документов, необходимых для проведения регистрации, порядку оплаты.

Глава третья посвящена особенностям регистрации самой распространенной сделки с недвижимостью - купли-продажи. В ней особое внимание уделяется понятию и содержанию договора купли-продажи; рассмотрен пример одного из сложнейших договоров купли-продажи квартиры. А также уделено внимание понятию регистрации   сделок   с   недвижимостью   и   подробно   рассматриваются регистрационные действия и документы необходимые для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности.

Для написании работы были использованы: гражданское законодательство, в частности ГК РФ и ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и пр., а также теоретические разработки отечественных юристов.



[1] СЗ РФ, 1997, № 30. Ст. 3594.

2Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 «Об утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»// СЗ РФ, 1998.

 

Хиты: 1052
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 [Следующая] > [Последняя] >>
Результаты 1 - 20 из 67
Осенние скидки!

Популярное
Полезные сайты

Войти на сайт





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
Специально для Вас:

Экспорт новостей
Специальные предложения

Последние новости
Мнения посетителей:

Перепечатка и любое использование материалов разрешается лишь со ссылкой на refferat.info Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru